Ulga na złe długi w podatku dochodowym

Wraz z nowym rokiem zaczną obowiązywać nowe przepisy w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzające tzw. ulgę na złe długi – znany podatnikom mechanizm funkcjonujący w VAT. Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy podatków dochodowych będą mogli obniżyć podstawę opodatkowania o wartość wierzytelności pieniężnych zaliczaną do przychodów, jeżeli nie zostanie ona uregulowana lub zbyta w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze/rachunku.

OBOWIĄZEK REJESTRACJI BDO Baza Danych Odpadowych

BDO to baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Integralną częścią systemu jest Rejestr podmiotów, które wprowadzają produkty w opakowaniach oraz gospodarują odpadami – został on uruchomiony 24 stycznia 2018 r. Z dniem 1 stycznia 2020 r. zostaną uruchomione kolejne moduły tego systemu – moduł ewidencji i moduł sprawozdawczości.

Obowiązani do wpisu do Rejestru są podmioty:

  1. Wytwarzające odpady,
  2. Prowadzące ewidencję tych odpadów,
  3. Wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.

Podmioty objęte obowiązkowym wpisem do Rejestru, jeżeli nie zrobią tego do końca 2019 r. muszą liczyć się z trudnościami w prowadzeniu działalności gospodarczej. Po pierwsze, nie będą mogli przekazać odpadów odbierającemu. Po drugie, nie będą mogli  wystawić elektronicznej karty przekazania odpadów – funkcjonująca obecnie papierowa wersja będzie już bezużyteczna. Co za tym idzie, firma transportująca nie będzie mogła odebrać odpadów.

Podmiotom obowiązanym do wpisu do Rejestru BDO, a działającym niezgodnie z przepisami będą grozić kary:

  • za gospodarowanie odpadami niezgodne z informacjami zgłoszonymi do rejestru – kara aresztu albo grzywny
  • za brak wniosku o wpis do rejestru, zmianę wpisu do rejestru, wykreślenie z rejestru lub złożenie wniosku niezgodnego ze stanem faktycznym – kara aresztu albo grzywny
  • za prowadzenie działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł
  • za nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością objętą wpisem do Rejestru BDO – administracyjna kara pieniężna 5 000 zł – 1 000 000 zł
  • za transport odpadów bez wpisu do Rejestru BDO – administracyjna kara pieniężna od 2 000 do 10 000 zł

Wygrana przed WSA w Warszawie

w sprawie dotyczącej blokady rachunku w ramach systemu STIR

Od dnia 30 kwietnia 2018 r. na żądanie Szefa Krajowej Informacji Skarbowej możliwa jest blokada rachunku bankowego w ramach systemu STIR (System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej).

Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej, Szef KAS może zażądać blokady rachunku bankowego na okres nie dłuższy niż 72 godziny, jeżeli posiadane przez niego informacje mogą wskazywać, że przedsiębiorca wykorzystuje działalność banków lub SKOK-ów do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi lub do czynności zmierzających do wyłudzenia skarbowego a blokada rachunku jest konieczna, aby temu przeciwdziałać.

Szef KAS ma jednak dodatkowe uprawnienie – przedłużenia terminu blokady rachunku na czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 3 miesiące, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że przedsiębiorca nie wykona istniejącego lub mającego powstać zobowiązania podatkowego lub zobowiązania z tytułu odpowiedzialności osób trzecich, przekraczających równowartość 10 000 euro.

W taki sposób fiskus blokuje rocznie kilkadziesiąt milionów złotych należących do przedsiębiorców – nie zawsze słusznie.

W rozpatrywanej przez WSA w Warszawie sprawie, sąd przyznał nam rację. Szef KAS wydając postanowienie przedłużające blokadę środków pieniężnych na rachunku bankowym powinien rzetelnie zbadać sytuację finansową Spółki i  ocenić jej zdolność wywiązania się ze zobowiązania. Wyrok jest o tyle istotny dla wszystkich przedsiębiorców, gdyż temat dotyczący blokady rachunków w ramach systemu STIR jest dosyć świeży, w związku z czym zarówno w orzecznictwie jak i w doktrynie niewiele jest wypowiedzi w tej kwestii. Wygrana przez nasz sprawa przyczynia się zatem do tworzenia przychylnej dla przedsiębiorców linii orzecznictwa sądów administracyjnych.

Więcej o systemie STIR znajdą Państwo we wcześniejszych artykułach na naszej stronie.

Wygrana przed NSA

Opóźnienie w przeprowadzeniu badań technicznych nie pozbawia podatnika prawa do odliczenia pełnego VAT.

Nasza Kancelaria wygrała sprawę przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w zakresie obowiązku posiadania badań technicznych i prawa do odliczenia podatku VAT w przypadku ich braku lub opóźnienia w ich uzyskaniu.

NSA uznał, że badania techniczne i wpis do dowodu rejestracyjnego to wymóg jedynie formalny oraz dowodowy niekreujący samoistnie prawa do odliczenia. Jeżeli konstrukcja pojazdu samochodowego uniemożliwia jego wykorzystanie na cele osobiste podatnika, prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących użytkowanie pojazdów nie może być uzależnione od wspomnianych badań technicznych pojazdów w okręgowej stacji kontroli pojazdów i uzyskania stosownego zaświadczenia, a także uzyskania na tę okoliczność odpowiedniej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Wyrok NSA z dnia 10 października 2019 r., sygn. akt I FSK 1492/17

Wyższy limit przy kosztach finansowania

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 maja 2019 r., III SA/Wa 1849/18

Zdaniem WSA stosowanie wskaźnika 30 % EBITDA do całej nadwyżki, bez pomniejszania jej o 3 mln zł fiskusa jest nieprawidłowe. Sąd nie zgodził się ze stanowiskiem fiskusa i uznał, że:

,,(…) wydatki o charakterze finansowym, określone jako koszty finansowania dłużnego podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów w takiej części, w jakiej nadwyżka tych wydatków nad osiągniętymi przez podatnika przychodami odsetkowymi będzie przekraczać wartość 30% dochodu referencyjnego obliczonego w sposób szczegółowo określony w przepisie art. 15c ust. 1 u.p.d.o.p., po zmniejszeniu o stałą wartość 3.000.000 zł, zaś limit z art. 15 c ust. 1 u.p.d.o.p. stosuje się dopiero do kosztów finansowania dłużnego, stanowiących nadwyżkę ponad kwotę 3 000 000 zł. Dyrektywa Rady (UE) 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. pozostawiła (w art. 4 ust. 1, ust. 2, ust. 3 lit. a) w zw. z art. 3) państwom członkowskim możliwość ustanowienia – z której skorzystał polski prawodawca – tzw. „bezpiecznej przystani”, czyli limitu, do którego odsetki (koszty finansowania dłużnego) zawsze byłyby odliczane w pełnej wysokości. W konsekwencji, kwota 3.000.000 zł nadwyżki nie podlega w ogóle limitowi 30% EBITDA i należy o nią zawsze pomniejszyć nadwyżkę kosztów finansowania (…).’’

Zakwaterowanie i dojazd zleceniobiorcy z podatkiem

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 sierpnia 2019 r., II FSK 2724/17

NSA stwierdził, że koszty jakie zleceniodawca ponosi w związku z zapewnieniem zakwaterowania i dowozu osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia do miejsca pracy powinny być doliczane do ich wynagrodzenia i w konsekwencji opodatkowane.

,,(…) zasadą powinno być, iż zleceniobiorca w razie przyjęcia odpłatności zlecenia za swoją pracę otrzymuje wynagrodzenie (świadczenie pieniężne), a nieodpłatne świadczenia stanowią wyjątek od tej zasady, uzasadniony między innymi względami praktycznymi, np. ze względu na ulgi przy grupowym zakwaterowaniu czy organizacji grupowego przewozu. Ta zasada odpowiedniego wynagrodzenia ma także uzasadnienie z ekonomicznego punktu widzenia. Zbyt niskie wynagrodzenie za pracę, nieuwzględniające kosztów zleceniobiorcy ponoszonych w związku z wykonywaniem zwykłych, bo wynikających z umowy zlecenia obowiązków, może spowodować nieatrakcyjność oferty zleceniodawcy na rynku pracy, gdyż podjęcie takiej pracy może być oceniane jako „nieopłacalne”. Jeśli dający zlecenie uwzględnia (musi uwzględniać) ten aspekt w wysokości wynagrodzenia, ale ze względów organizacyjnych, praktycznych decyduje się na nieodpłatne świadczenie w postaci udostępnienia przyjmującym zlecenie nieodpłatnego zakwaterowania oraz dowozu do miejsca wykonywania pracy (mających wymierną wartość ekonomiczną), to nadal jest to zapłata za pracę.’’     

Nasza Kancelaria DBO Polska przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Prowadzona przez naszą Kancelarię sprawa w zakresie podatku VAT i ryzyka uszczuplenia należności budżetu państwa w obszarze tego podatku trafiła do TSUE.

Naczelny Sąd Administracyjny dzięki naszym staraniom dostrzegł możliwość istnienia niezgodności polskiego prawa z prawem wspólnotowym i skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Sprzedaż towaru za złotówkę – akcja promocyjna, ale co z kosztami?

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 8 października 2019 r., 0114-KDIP2-1.4010.346.2019.2.JF
Zakup towaru, a następna jego sprzedaż za 1 zł netto w ramach akcji promocyjnej nie pozbawia podatnika do zaliczenia takiego wydatku jako koszt uzyskania przychodu. Nie ma bowiem żadnych wątpliwości, że koszt zakupu jest ponoszony w celu osiągnięcia przychodu i zabezpieczenia jego źródła. Co więcej, w ustawie o PIT nie znajduje się ,, ograniczeń możliwości uznania poniesionych kosztów za koszty uzyskania przychodów z tej przyczyny, że podatnik uzyskuje przychody ze sprzedaży promocyjnej.’’

Reasumując, podatnik ma prawo do uznania za koszt podatkowy wydatków poniesionych na nabycie towarów lub usług sprzedawanych później w promocyjnej cenie 1 zł.

Przelew wystarczającym dowodem zakupu

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 10 października 2019 r., 0112-KDIL3-1.4011.227.2019.1.GM

W najnowszej interpretacji podatkowej Dyrektor KIS uznał, że brak faktury przy jednoczesnym posiadaniu przez podatnika potwierdzeń dokonanych przelewów bankowych jest wystarczające do uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu.

Organ interpretacyjny powołał się w tym przypadku na art. 180 § 1 ordynacji podatkowej, który wskazuje, że jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.

,,(…) brak możliwości zaewidencjonowania danych wydatków z uwagi na brak posiadania przez podatnika wymaganej formy ich udokumentowania – nie oznacza automatycznego braku możliwości uznania ich za koszt uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli zatem podatnik w inny sposób rzetelnie udokumentuje poniesienie kosztu podatkowego, powinien to uwzględnić w trakcie roku podatkowego w bieżącej zaliczce na podatek, jak również w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego.’’

Należy jednak pamiętać, że stwierdzenie co w danej sytuacji jest wystarczającym dokumentem do uznania wydatków za koszty podatkowe każdorazowo powinno być rozstrzygane indywidualnie.

Wiążąca Informacja Stawkowa od 1 listopada 2019 r.

Od 1 listopada br. można już występować o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej pozwalającej podatnikowi na ustalenie właściwej stawki podatku VAT dla danego towaru lub usługi. Istotną różnicą pomiędzy WIS a wydawanymi do tej pory interpretacjami w tym zakresie jest fakt, iż Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej będzie musiał samodzielnie sklasyfikować dany towar lub usługę (w przypadku interpretacji – Dyrektor KIS potwierdza jedynie klasyfikację, którą dokonał podatnik).

Występując z wnioskiem o wydanie WIS podatnik będzie mógł ubiegać się również  o klasyfikację towaru lub usługi na potrzeby zastosowania innych przepisów, nie związanych z określeniem stawki podatku. Co za tym idzie, WIS będzie mógł być wykorzystywany np. w celu ustalenia obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Wniosek o wydanie WIS musi zawierać opis towaru lub usługi, będącej przedmiotem WIS, jego klasyfikację według działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury Scalonej (CN) albo według sekcji, działu, grupy lub klasy PKWiU. Należy pamiętać, że klasyfikacja ta musi być wystarczająco szczegółowa, aby było możliwe określenie stawki właściwej dla danego towaru lub usług oraz jego sklasyfikowania na potrzeby stosowania przepisów ustawy o VAT oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, innych niż dotyczące określenia stawki podatku.